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Markenrecht für Agrarerzeugnisse

Schwein gehabt: BGH-Urteil schützt „Hohenloher Landschwein“

Markenrecht Bezeichnungsschutz Agrarprodukte
am Donnerstag, 29.07.2021 - 15:15 (1 Kommentar)

Regionale Herkunftsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse können nach deutschem Markenrecht geschützt werden. Das hat der BGH in einem weitreichenden Urteil entschieden.

Regionale Herkunftsbezeichnungen für Lebensmittel können nach deutschem Markenrecht geschützt sein. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Beispiel des „Hohenloher Landschweins“ und des „Hohenloher Weiderinds“ entschieden.

Der erste Zivilsenat gab damit der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall (BESH) heute (29.7.) Recht. Der BGH wies Revisionen unter anderem einer Metzgerei gegen ein Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart zurück (Az.: u.a. I ZR 163/19)

Erzeugergemeinschaft schützt ihre Kollektivmarke erfolgreich

Die Erzeugergemeinschaft hat die Bezeichnungen als sogenannte Kollektivmarken eintragen lassen und der Metzgerei die Verwendung der Begriffe untersagt, weil sie nicht die Richtlinien der Erzeuger einhalte. Dabei geht es um Vorgaben etwa zu Haltung, Fütterung, Transport und Schlachtung. Die Erzeugergemeinschaft forderte Unterlassung und Schadenersatz.

Nach Einschätzung von deren Rechtsanwalt Ulrich Hildebrandt hat die BGH-Entscheidung Bedeutung für Tausende sogenannter Kollektivmarken. 

Deutsches Markenrecht und EU-Bezeichnungsschutz weichen voneinander ab

Hintergrund des Konflikts sind unterschiedliche Vorgaben in der EU und in Deutschland. Nach dem deutschen Markengesetz können Waren als Kollektivmarke geschützt werden, die zum Beispiel wegen ihrer geografischen Herkunft von Produkten anderer Unternehmen unterscheidbar sind. Das europäische Recht wiederum kennt sogenannte geschützte geografische Angaben (g.g.A.) mit eigenen Kriterien. 

Kläger-Anwalt kritisiert Schutz durch die Hintertür

Der Anwalt der beklagten Landmetzgerei Setzer GmbH, Benjamin Stillner, hatte argumentiert, dass eine Vereinigung die vom europäischen Gesetzgeber angestrebte Harmonisierung nicht umgehen und eine Kollektivmarke nach deutschem Recht eintragen lassen könne, wenn sie keinen Eintrag als g.g.A. erwirke. „Wer die Voraussetzungen an die Eintragung als europäische Angabe nicht erfüllt, darf nicht durch die Hintertür einen „Schutz light“ auf nationaler Ebene erwirken“, hatte Stillner vor der BGH-Entscheidung erklärt.

Eine ausführliche Fassung des Beschlusses inklusive Urteilsbegründung wird erst später veröffentlicht. Auf eine Anrufung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) verzichteten die Karlsruher Richter.

Mit Material von dpa
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